Различие понятий собственности в вещном праве и интеллектуальной собственности. Понятие интеллектуальная собственность его отличие от понятия собственность

Различие понятий собственности в вещном праве и интеллектуальной собственности

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Практическое занятие №1

Различие понятий собственности в вещном праве и интеллектуальной собственности. Законы развития интеллектуальной собственности.

ЗАДАНИЕ

1. Изучить сходство и различие понятий собственности в вещественном праве и интеллектуальной собственности, и записать их основные принципиальные отличия.

2. Изучить основные процедуры правового регулирования объектов интеллектуальной собственности и принципы их охраны

Различие понятий собственности в вещном праве и интеллектуальной собственности

Наиболее сложным моментом для понимания и практи­ческого использования является соотношение категорий «собственность» в вещном праве и «интеллектуальная соб­ственность». Рассмотрим последовательно сходство и разли­чия объектов вещного права и объектов, охраняемых исклю­чительным правом на результаты интеллектуальной дея­тельности.

Появление дефиниций. Термин «собственность» впервые введен в римское право во втором веке нашей эры. Что касается термина «интеллектуальная собственность», то впервые в международных договорах он появился в 1967 го­ду в Конвенции, учреждающей ВОИС.

Определение. В вещном праве право на вещь — это юридически оформленная принадлежность средств и продуктов производства определенным лицам. Интеллектуальная собственность — это исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.

Объект права. В вещном праве — это материальная вещь. В интеллектуальной собственности — нематериальное право на результат интеллектуальной деятельности.

Измерение объектов. Объект права собственности может быть измерен, его масса, объем, протяженность мо­гут быть выражены с помощью физических единиц измере­ний, пересчитаны (деньги, акции) или оценены (предметы старины, искусства и т.п.).

Идеальный результат интеллектуальной деятельности не имеет размерности и величины. Все попытки измерить пара­метры такого результата, например, количеством содержа­щейся в нем информации, не дают представления о его ис­тинной значимости, которая проявляется только в процессе реализации объекта интеллектуальной собственности через его рыночную стоимость.

Синергетический эффект. Отметим еще одну важную особенность объектов интеллектуальной собственности. Совокупность нескольких или множества этих объектов обла­дает синергетическим эффектом, позволяющим получать но­вое качество от суммы качеств такой совокупности и усилива­ющим действие каждого объекта совокупности. Именно так прирастают науки — каждое последующее открытие или изобретение, соединяясь в мозгу ученого со знаниями о предыдущих, рождает новую идею — зародыш будущего объекта интеллектуальной собственности, кото­рый даст толчок созданию еще более совершенного, и так бесконечно, пока существует человеческая цивилизация

Характер права. Право собственности свидетельствует о принадлежности объекта вещного права, или, проще говоря, о принадлежности вещи ее владельцу, однако оно никак не связано с личностью этого владельца. Данная вещь может принадлежать любому другому лицу.

В отличие от него личные неимущественные права не могут быть переданы другому лицу никоим образом, так как неразрывно связаны с интеллектом своего создателя и неотделимы от индивида, чей мозг породил данный результат интеллектуальной дея­тельности. Имущественные права на объект интеллектуальной соб­ственности могут быть частично или полностью переданы другому лицу, тем не менее, автор данного объекта признает­ся таковым независимо от объема переданных прав и остает­ся таковым после полного исчерпания всех установленных законодательством прав и сроков их действия.

Основания возникновения права. Право соб­ственности на новую вещь приобретается создавшим ее лицом. Право собственности на имущество, имеющее собственника, может быть приобретено другим лицом на ос­новании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества, а также в порядке наследования в соответствии с завещанием или законом.

Совершенно иначе возникают исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. Авторское пра­во на произведения науки, литературы и искусства возника­ет в силу факта их создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется соблюдения каких-либо формальностей. Авторство других объектов ин­теллектуальной собственности подтверждается государством путем выдачи патентов, свидетельств, регистрации объектов в установленном законом порядке.

Основания прекращения права. Право собственности прекращается при отчуждениисобственником своего имущества, а также в ряде случаев принудительного изъятия (по закону или решению суда, конфискации, реквизиции).

В случае интеллектуальной собственности личные неимущественные права авторов, такие как право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора, охраняются бессрочно. Имущественные права действуют в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. Срок действия прав на объекты промышленной собственности устанавливается действующим законодательством. Однако действие прав может быть прекращено досрочно по иным основаниям (отказ от оплаты патентной пошлины, решение патентного суда и др.), При уступке прав по авторскому, лицензионному или иному договору автор или правообладатель лишается всех или части имущественных прав, которые приобретает правопреемник.

Действующее законодательство. Отношения, как права собственности, так и интеллектуальной собственности регулируются гражданским, уголовным, таможенным и ин­вестиционным кодексами Республики Беларусь. Однако от­ношения, возникающие в связи с созданием и использовавни­ем произведений науки, литературы и искусства, исполне­ний, фонограмм, передач организаций эфирного или кабель­ного вещания, а также изобретений, полезных моделей, про­мышленных образцов, топологий интегральных схем, географических указаний и других объектов интеллектуальной собственности, регулируются специальным законодательством.

Правомочия правообладателя. Право собственности на вещь включает 11 правомочий. Чаще всего упоминают четыре из них — право владения, право пользования, право распоряжения имуществом и право присвоения. Полная совокупность прав собственности состоит 11 составляющих: право владении, право пользования; право управления; право на доход от использования (присвоения результа­тов); право суверена, т.е. право на отчуждение, потребление, изменение, физическое уничтожение блага; право на безопасность, т.е. иммунитет против экспроп­риации; право на передачу по наследству или завещанию; бессрочность прав собственности; запрещение вредного использования, т.е. обязанность воздержаться от использования собственности во вред другим; имущественная ответственность; возвратный характер прав собственности, т.е. возврат правомочий, переданных другим, при нарушении ими ка­ких-то условий.

Наиболее часто встречающейся ошибкой в научной лите­ратуре и нормативных актах является распространение вещественных прав (владения, пользования и распоряжения) на результаты интеллектуальной деятельности. При этом не при­нимается во внимание, что исключительным правом (т.е. ин­теллектуальной собственностью) нельзя владеть, пользовать­ся и распоряжаться как вещью.

Правомочия обладателей исключительных прав на объек­ты интеллектуальной собственности иные. Они делятся на две большие группы — личные неимущественные и имуществен­ные права, оговоренные специальным законодательством, сос­тавляющим авторское право и право промышленной собствен­ности. Несмотря на отсутствие в белорусском законодательстве определенности по вопросу исключительности личных неиму­щественных прав, не приходится сомневаться в том, что пра­вомочия права собственности неприменимы к правам на ре­зультаты интеллектуальной деятельности.

Срок охраны. Действие права собственности бессрочно. Если вещь, например, похищена, то и по прошествии десятилетий она будет возвращена законному владельцу или его наследникам.

Действие имущественных прав на объекты интеллекту­альной собственности ограничено временными рамками сог­ласно действующему законодательству. По истечении уста­новленного законом срока правообладатель автоматически и необратимо лишается своих прав, а объект интеллектуаль­ной собственности становится общественным достоянием. Тем не менее, личные неимущественные права, такие как право авторства, право на защиту репутации, сохраняются и по истечении срока действия имущественных прав.

Территория. Право собственности не имеет территори­альных ограничений и не зависит от того, где был создан объект права или где он находится в момент предъявле­ния или применения права собственности на него.

Стоимость объекта права. Подходы к определению стоимости объектов права собственности и интеллектуальной собственности различаются. Стоимость объектов права собственности определяется обычно сметно-калькуляционным способом или на основе биржевых цен, которые склады­ваются под влиянием конъюнктуры рынка и подвержены пе­риодическим колебаниям, а также другими методами сог­ласно существующим стандартам оценки. При расчете цены объекта могут применяться тарифы, расценки, ставки и т.п., устанавливаемые или регулируемые государственными ор­ганами.

Стоимость объектов интеллектуальной собственности рас­считывается по СТБ 1144-99 «Оценка объектов интеллекту­альной собственности. Общие положения». Согласно СТБ 1144-99 «Экономическое понятие стоимости ОИС выражает ту выгоду, которую имеет правообладатель данного ОИС на момент ее оценки. Стоимостью ОИС является результат оценки данного ОИС в денежном выражении в конкретный момент времени и в выбранном в соответствии с целями оценки определении стоимости».

Основные отличия при определении стоимости этих объ­ектов:

— объекты интеллектуальной собственности в отличие от объектов права собственности не подвержены физическому износу, поэтому, если, как правило, стоимость вещей убыва­ет по мере их износа, то стоимость объектов интеллектуаль­ной собственности нередко возрастает по мере их эксплуата­ции. Например, цена товарного знака фирмы возрастает по мере роста ее авторитета на рынке. То же про­исходит с успешными произведениями литературы и искус­ства, патентами и т.п.;

— множество вещей, такие как земля, здания и сооруже­ния, мало подвержены моральному износу, в то время как срок морального старения большинства объектов интеллек­туальной собственности весьма мал, например, патент на по­лезную модель «живет» пять лет, а модная песенка забыва­ется через пару месяцев;

— цены вещей, как правило, не зависят от целей оценки, тогда как согласно СТБ 1144-99 стоимость объектов интел­лектуальной собственности напрямую связана и может су­щественно изменяться в зависимости от того, с какой целью осуществляется оценка;

— при оценке объектов интеллектуальной собственности должна учитываться стоимость предшествующей интеллек­туальной собственности.

Бухгалтерский учет. Объекты права собственности учитываются в большинстве случаев как основные средства или на расчетных счетах. Объекты интеллектуальной собственности учитываются в качестве объектов нематериальных активов на особом счете вместе с такими объектами, как права на использование и распоряжение природными ресурсами и имуществом, права на осуществление лицензируемых видов деятельности и от­дельных операций и т.п.

Амортизация объектов права. Амортизация объектов права собственности и объектов интеллектуальной собственности осуществляется по нормам, устанавливаемым в соответствии с учетной политикой предприятия. Различны лишь направления использования амортизационных отчислений. Амортизация объектов права собственности должна нап­равляться на их восстановление, тогда как амортизационные отчисления от эксплуатации объектов интеллектуальной соб­ственности в составе нематериальных активов должны нап­равляться на создание новых объектов интеллектуальной соб­ственности, т.е. на развитие науки, литературы, искусства и т.п., а также материальное стимулирование авторов.

Таким образом, сравнительный анализ правоотношений и свойств объектов права собственности и интеллектуальной собственности свидетельствует о наличии принципиальных различий между этими объектами, которые следует учитывать при работе с объектами интеллектуальной собственности.

Дата добавления: 2015-08-05 ; просмотров: 290 ; Нарушение авторских прав

Понятие интеллектуальная собственность его отличие от понятия собственность

История развития цивилизации подтверждает, что в основе научно-технического прогресса в отдельно взятой стране и в мире в целом находятся объекты интеллектуальной собственности, создаваемые интеллектуальным трудом человека.

Различают движимую (автомобили, механизмы и пр.), недвижимую (земля, строения и пр.) и интеллектуальную собственность. Объектами интеллектуальной собственности становятся творения человеческой мысли, интеллекта, являющиеся в то же время объектами правовой охраны. К ним относятся произведения науки, литературы, искусства и других видов творческой деятельности в сфере производства, в том числе изобретения, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, ноу-хау, товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслуживания.

В отличие от движимой и недвижимой, интеллектуальная собственность является категорией невещественной, неосязаемой, что приносит определенную специфику в порядок обращения с такой собственностью. Это вызвано тем, что интеллектуальная собственность связана с идеями, которые можно воплощать в осязаемые объекты неограниченное число раз (книги, картины, машины и пр.). Называется она интеллектуальной потому, что заключается не в этих вещественных воплощениях, а в реализованной в них информации.

В понятие «интеллектуальная собственность» входят в качестве ее составляющих промышленная собственность и произведения, охраныемые авторском правом.

Правовые положения по защите и использованию объектов интеллектуальной собственности в большинстве стран регулируются соответствующими законодательными актами с учетом исторических, экономических, национальных условий и традиций. Так, например, американцы делят собственность на 3 части: в земле, на земле и интеллектуальная деятельность. Считается, что две трети деятельности любой американской фирмы — это ее интеллектуальная собственность. Интересно, что доля дохода от продажи интеллектуальной собственности в бюджете США больше, чем от продажи автомобилей.

Читайте так же:  Приказ МЧС России от 1 августа 2016 г. Приказ мчс 415

Понятие интеллектуальной собственности впервые введено в 1967 году конвенцией учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).

Права на изобретения, оформленные патентами, принято называть промышленными, а сам патент — промышленной собственностью (к ней относятся и другие объекты творческой деятельности в сфере производства).

С собственностью патент сближают такие признаки:

принадлежащее патентовладельцу, как собственнику, право распоряжения и пользования патентом;

наличие у патента, как и у любого товара, меновой стоимости;

защита патента, как и всякого имущества собственника, от посягательств со стороны третьих лиц («всех и каждого»).

Термин «промышленный» указывает на область применения охраняемого патентом изобретения. Однако этот термин не вполне точен, так как в законе прямо говориться, что изобретением является объект используемый не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, торговле, медицине.

Объектами охраны промышленной собственности являются:

изобретения и полезные модели, являющиеся решением технических задач;

промышленные образцы, относящиеся к творениям технической эстетики, которые определяют внешний вид промышленной продукции;

товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения, предназначенные для выделения продукции данного предприятия (фирмы) в массе однородных товаров и услуг, гарантирования качества и рекламы;

фирменные наименования, позволяющие идентифицировать предприятие определенного физического или юридического лица;

Суть действия системы охраны промышленной собственности заключается в предоставлении (обычно на ограниченный срок) исключительного права на использование перечисленных выше объектов.

Авторское право — часть гражданского законодательства, регулирующего отношения по использованию произведений науки, литературы и искусства.

Авторское право было введено в России по просьбе вдовы А.С. Пушкина как право наследования сроком на 50 лет.

Авторское право относится к произведениям науки, литературы и искусства. Они являются результатами творческой деятельности. Механизм охраны авторских прав выработан в основных многосторонних международных конвенциях — Бернской (1886 г.) и Женевской (1952 г.), к которым Россия присоединилась.

В последнее время к объектам авторского права относят программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем. Вопросы авторского права обостряются и представляют интерес обычно тогда, когда объекты интеллектуальной собственности создаются или используются в нарушение норм авторского права. Для получения авторских прав практически никакой регистрации не требуется. Срок действия авторского права по нашему законодательству составляет всю жизнь автора и еще 50 лет после его смерти. При нарушении авторских прав в результате судебных санкций обычно осуществляется возмещение ущерба правовладельцу.

Обладатель исключительных авторских прав на произведения науки, литературы и искусства для оповещения о своих правах вправе, использовать знак охраны авторского права, который помещается, как правило, на оборте титиульного листа или на первой странице внизу каждого экземпляра произведения. Он состоит из трех элементов: латинской буквы «С» — первая буква слова «Copyright», в окружности — ©; имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав и года первого опубликования произведения.

Для управления имущественными правами авторов или их правопреемников в РФ было создано Российское авторское общество (РАО). Оно является общественным объединением авторов и их правопреемников, созданным по решению Учредительного собрания авторов, имеющих договор с Российским агентством интеллектуальной собственности (РАИС). РАО осуществляет представительство законных интересов авторов и их правопреемников в государственных органах и организациях на всей территории РФ.

Различие патентного и авторского права заключается в том, что предоставляемые патентовладельцу исключительные права распространяются на сущность изобретения или иного объекта промышленной собственности. При этом, способствуя коммерческому использованию патента, права не препятствуют доступу кого-либо к опубликованной патентной информации.

В отличие от этого исключительные авторские права приобретает только создатель формы выражения, а не идеи или информация о ней. Эти права призваны оградить автора работы или владельца прав на нее прежде всего от несанкционированного тиражирования и извлечение прибыли.

Активное развитие экономических связей и международной торговли обеспечивается за последнее время за счет внедрения и использования новых технологий. Существенно возрастает значение интеллектуальной собственности в рыночных отношениях, вызывая дополнительную конкуренцию и такое негативное, но прогрессирующее явление, как «интеллектуальное пиратство». Это вызывает нарушение прав интеллектуальной собственности, в частности нарушение исключительных прав патентообладателя, к которым относятся:

несанкционированное изготовление, продажа и применение товара;

ввоз товаров, маркированных чужими товарными знаками;

продажа незаконно тиражированных книг, аудиовидеозаписей, программ для ЭВМ и пр.

Сегодня в условиях развивающихся рыночных конкурентных отношений товары и услуги должны обеспечить реальный спрос с соблюдением охраны создаваемой при этом интеллектуальной собственности.

Особенность правовой охраны программ для ЭВМ определяется возможностью применения для этого как авторского, так и патентного права. Это связано с тем, что их можно трактовать как охраняемые литературные работы по способу и форме выражения. Как правило, стараются защитить структуру и организацию программы от ее копирования, а также воспроизведения основных элементов программы с целью копирования и продажи.

Помимо того, некоторая часть программы может иметь вполне конкретное техническое значение. Это определяет ее патентоспособность с учетом ее применения для решения технических задач или в комплексе с другими элементами, привносящими в объект отличительные признаки изобретения.

В Российской Федерации охрана программ для ЭВМ обеспечивается двумя актами: специальным законом для ЭВМ и баз данных и общим законом, распространяющимся на авторское право.

По договору Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по авторскому праву от 1996 г. определяется охрана баз данных или других материалов, которые по своему отбору и организации их содержания представляют собой оригинальное произведение.

Под базой данных понимается объективная форма представления и организации, совокупности данных (например, статей, расчетов и пр.), систематизированных так, чтобы они могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. Отношения, связанные с созданием правовой охраны и использованием баз данных, регулируются Законом Российской Федерации «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных». Правообладатель может зарегистрировать по своему желанию базу данных, как и программу для ЭВМ, путем подачи заявки в Патентное ведомство. Там же регистрируются договоры о передаче имущественных прав на базы данных.

Для признания и осуществления авторского права на программу ЭВМ правообладатель может, начиная с первого выпуска в свет программы для ЭВМ или базы данных, использовать знак ©.

Микроэлектроника сегодня создает техническую базу современной информационной техники, которая считается основой научно-технической революции. Главным и наиболее важным объектом микроэлектроники являются интегральные микросхемы (ИМС), составляющие основу элементной базы современной радиоэлектронной техники.

Для обеспечения регулирования отношений, возникающих в процессе создания и последующего использования результатов творческой деятельности в этой области, требуется их правовая охрана. Однако не все виды объектов в данной области подлежат охране традиционными способами. Это в полной мере относится к ИМС, которые в силу своей специфики не могут охраняться традиционными правовыми средствами.

США и Япония первыми начали в конце 70-х годов разработку соответствующих законодательных актов, предполагающих специальную правовую охрану ИМС, отличающуюся как от патентной, так и авторско-правовой охраны.

В мае 1989 г. в Вашингтоне на конференции стран-участниц ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности), включая бывший СССР, был подписан договор об интеллектуальной собственности в отношении топологии ИМС. Топология ИМС — зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов и связей между ними.

Отношения, связанные с созданием, правовой охраной и использованием топологий ИМС, регулируются Законом РФ «О правовой охране топологий ИМС», принятым в 1992 г. и предусматривающим депонирование материалов, идентифицирующих топологию, и ее официальную регистрацию.

Для оповещения о своих правах автор топологии или его правопреемник имеют право указать на охраняемой топологии, а также на изделиях, включающих такую топологию, уведомление об этом в виде выделенной прописной буквы Т («Т», [T], Т, *Т*), даты начала действия срока исключительного права на использовании, топологии и информации о правообладателе.

Владелец товарного знака может проставлять рядом с товарным знаком (знаком обслуживания) предупредительную маркировку в виде латинской буквы «R» в окружности ®, указывающую на то, что применяемое обозначение является зарегистрированным товарным знаком.

Практическое регулирование имущественных отношений, возникающих между различными субъектами по поводу создания и использования топологии ИМС, осуществляется путем заключения договора между ними. Исключительное право на пользование топологией ИМС действует в течение 10-летнего срока. Имущественные права на топологию ИМС переходят по наследству в порядке, установленном Законом.

Стремительное развитие технических средств, которые применяются сегодня при проведении спектаклей, записи видеосюжетов, видеоклипов и других произведений, породило понятие «смежные» права.

Произведение искусства исполняет актер, певец, музыкант и другие исполнители возникают исполнители возникают с участием дирижера и режиссера-постановщика. Отсюда возникают смежные права, примыкающие к авторскому праву и сходные с ним. Они делятся на 3 вида: права исполнителей, права производителей фонограммы, права организаций эфирного и кабельного вещания.

В России в 1993 г. принят Закон «Об авторском праве и смежных правах». Директивой Европейского союза в октябре 1993 г. введен единый срок охраны прав исполнителей и правовой охраны объектов смежных прав — 50 лет после даты исполнения, изготовления аудиовизуальных произведений или первой передачи по кабелю.

Для защиты смежных прав также применяется предупредительная маркировка. Производитель фонограммы и исполнитель для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны смежных прав. Он помещается на каждом экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре и состоит из трех элементов; латинской буквы «Р» в окружности — P ; имени (наименования) обладателя исключительных смежных прав и года первого опубликования фонограммы.

© Центр дистанционного образования МГУП

Sum IP

Интеллектуальная собственность в России и за рубежом

Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права

Раздел “Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права” Библиотеки интеллектуальной собственности является вводным. В нем рассмотрены общие положения о том, что такое интеллектуальная собственность, зачем она нужна и как ее защитить. Информация будет полезна студентам, юристам, специализация которых не связана с интеллектуальной собственностью, предпринимателям, а также тем, кто впервые сталкивается с российским и международным правом интеллектуальной собственности.
Если Вы не найдете ответ на интересующий вопрос, предлагаем поискать его в других, более специальных разделах Библиотеки интеллектуальной собственности Sum IP.

1. Что такое интеллектуальная собственность?

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса интеллектуальная собственность – это охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Основные признаки (характеристики) интеллектуальной собственности:

а) Интеллектуальная собственность нематериальна. В этом ее главное и важнейшее отличие от собственности на вещи (собственность в классическом смысле). Если у Вас есть вещь, Вы можете пользоваться ей сами или передать в пользование другому лицу. Однако невозможно в один момент времени использовать одну вещь вдвоем независимо друг от друга. Если Вы обладаете интеллектуальной собственностью, Вы можете использовать ее сами и одновременно предоставить права на нее другому лицу. Причем этих лиц могут быть миллионы, и все они могут независимо друг от друга использовать один объект интеллектуальной собственности.

б) Интеллектуальная собственность абсолютна. Это означает, что одному лицу – правообладателю – противостоят все остальные лица, которые без разрешения правообладателя не вправе использовать объект интеллектуальной собственности. Причем отсутствие запрета использовать объект не считается разрешением.

в) Нематериальные объекты интеллектуальной собственности воплощаются в материальных объектах. Приобретая диск с музыкой, Вы становитесь собственником вещи, но не правообладателем музыкальных произведений, которые на нем записаны. Поэтому Вы вправе делать все что угодно с диском, но не с музыкой. Неправомерно, например, будет изменять музыкальное произведение, аранжировать или обрабатывать иным образом.

г) В России объект должен быть прямо назван интеллектуальной собственностью в законе . То есть не всякий результат интеллектуальной деятельности и не всякое средство индивидуализации является интеллектуальной собственностью. В частности, доменное имя индивидуализирует сайт в Интернете и может индивидуализировать лицо, использующее этот сайт, однако интеллектуальной собственностью доменное имя не является, т.к. не упомянуто в качестве такого в законе. Несомненно, открытия есть результат интеллектуальной деятельности, но в настоящее время в России интеллектуальной собственностью они не признаются.

2. Объекты интеллектуальной собственности

Объекты интеллектуальной собственности исчерпывающим образом перечислены в статье 1225 Гражданского кодекса РФ. Если какой-то результат интеллектуальной деятельности не упомянут в статье 1225 ГК РФ, то интеллектуальной собственностью он не является и интеллектуальные права на него не возникают. Следовательно, любое лицо вправе использовать его без чьего-либо разрешения.
Все объекты интеллектуальной собственности могут быть разделены на несколько групп. Часто эти группы называют институтами права интеллектуальной собственности. К ним относятся:

Читайте так же:  Статья 208. Срок исковой давности распространяется на требования

Ниже представлена схема объектов интеллектуальной собственности.

3. Что такое промышленная собственность?

Определение промышленной собственности дано в Парижской Конвенции по охране промышленной собственности 1891 года путем перечисления объектов, которые к ней относятся. В соответствии с Конвенцией промышленная собственность включает:

  • патенты на изобретения;
  • патенты на полезные модели;
  • патенты на промышленные образцы;
  • товарные знаки и знаки обслуживания;
  • фирменные наименования;
  • географические указания и наименования мест происхождения товаров.

Отдельно защита промышленной собственности включает меры по пресечению недобросовестной конкуренции. Промышленная собственность, таким образом, является частью более общего понятия интеллектуальная собственность.

4. Интеллектуальные права. Виды интеллектуальных прав.

Интеллектуальные права – это права, которые признаются законом на объекты интеллектуальной собственности. Как показано в схеме, есть три вида интеллектуальных прав:

  • Исключительное право – это право использовать объекты интеллектуальной собственности в любой форме и любыми способами. Одновременно исключительное право включает возможность запрещать всем третьим лицам осуществлять использование интеллектуальной собственности без согласия правообладателя.
    Исключительное право возникает на все объекты интеллектуальной собственности.
  • Личные неимущественные права – это права гражданина-автора объекта интеллектуальной собственности. Они возникают только в случаях, предусмотренных законом.
  • Иные права по своей природе разнородны и выделены в отдельную группу, т.к. не могут быть отнесены ни к первой, ни ко второй. Примерами являются право доступа, право следования.
  • 5. Передача интеллектуальной собственности.

    Сама интеллектуальная собственность не может быть передана, т.к. является нематериальным объектом. Поэтому передать можно только интеллектуальные права на нее, в первую очередь исключительное право. Основные формы распоряжения исключительным правом представлены ниже:

    1. Отчуждение исключительного права, т.е. передача исключительного права в полном объеме от одного лица к другому. При этом предыдущий правообладатель полностью утрачивает юридическую возможность использовать объект ИС.
    2. Предоставление права использовать объект ИС по лицензионному договору. Исключительное право сохраняется за правообладателем, однако другое лицо (лицензиат) получает право использовать объект в объеме, установленном лицензионным договором.
      В свою очередь лицензия может быть исключительной и простой (неисключительной). В первом случае правообладатель утрачивает право заключать лицензионные договоры с другими лицами, во втором случае это право у него остается.

    Передача интеллектуальных прав в большинстве случаев осуществляется на основании договора, однако есть и исключения. Например, исключительное право на произведение литературы способно переходить по наследству.

    6. Защита интеллектуальной собственности.

    Способы защиты интеллектуальной собственности и порядок осуществления защиты зависят от специфики конкретного объекта ИС, поэтому будут более подробно рассмотрены в соответствующих разделах Библиотеки IP. Вместе с тем существуют общие способы защиты, которые представлены на схеме.

    7. Открытые лицензии в праве интеллектуальной собственности

    Российское право содержит развернутые положения об открытых лицензиях – особой разновидности лицензионных договоров. Этой теме на нашем сайте посвящена отдельная статья по указанной чуть выше ссылке.

    Понятие и категории интеллектуальной собственности.

    Традиционно все объекты интеллектуальной собственности разделяются на две родовые категории: промышленная собственность и авторское право [1]. Критерием их разграничения служит предмет, являющийся продуктом интеллектуальной деятельности. Понятие промышленной собственности иногда ошибочно трактуют как относящееся к движимой и недвижимой собственности, используемой в промышленном производстве. Так, иногда к этой категории пытаются отнести заводы, станки и машины для производства промышленной продукции. На самом же деле промышленная собственность является одним из видов интеллектуальной собственности и распространяется на произведения, созданные человеком в научно-технической сфере. Наиболее характерными объектами промышленной собственности являются полезные модели, промышленные образцы, изобретения. К промышленной собственности относятся также товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и наименования мест происхождения товаров.

    К другой категории объектов интеллектуальной собственности относится авторское право. В данном случае речь идет о праве на такие продукты интеллектуальной деятельности, как произведения искусства, в том числе литературные и музыкальные, произведения кинематографии, а также научные произведения, к которым относятся, в частности, программы для ЭВМ.

    В англосаксонском праве категория авторского права охватывается термином copyright. Смысл данного термина отчасти отражен в его языковой форме: только автор художественного произведения либо его правопреемник вправе дать разрешение на изготовление копий произведения, например, книги или кинофильма.

    Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению отдельных видов интеллектуальной собственности, назовем основные источники правового регулирования данных отношений. Таковыми являются федеральные законы: «О товарных знаках», «Патентный закон», «Об авторском праве и смежных правах».

    Правовая природа интеллектуальной собственности

    Смысл интеллектуальной собственности состоит в том, что лицо, обладающее исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец, вправе использовать его по своему усмотрению. В частности, патентообладатель имеет право запретить использование изобретения, на которое выдан патент, другим лицам без его разрешения.

    В настоящее время в России достаточно широкое распространение получила теория исключительных прав. Основу исключительного права составляет запретительная функция, позволяющая патентообладателю исключить несанкционированное использование запатентованного им изобретения каким бы то ни было третьим лицом. В России эта теория более века тому назад была разработана в трудах цивилиста Александра Александровича Пиленко (1873–1948). Его юридические построения сводились к следующему. Сущность права, защищенного патентом, заключается в том, что носитель этого права может запретить всем третьим лицам:

    Упомянутые выше правомочия создаются только выдачей патента, поскольку до выдачи изобретатель ими не располагает [2].

    Поскольку в большинстве случаев патентоведы выделяют в исключительном праве его запретительную функцию, придавая ей главную роль, правомочие по распоряжению запатентованным изобретением становится дополнительным к праву запрета. Вместе с тем в патентных законодательствах большинства государств, в том числе и в Патентном законе РФ (ст. 10), исключительное право сформулировано как «исключительное право на использование изобретения». При этом термин «использование» употребляется в патентном праве в более широком смысле, чем в гражданском обороте, обозначая не только правомочие пользования изобретением, но и распоряжения им.

    Обладатель исключительного права получает защиту на основании государственного акта, например патента, выдаваемого патентным ведомством. Таким образом, право интеллектуальной собственности не подпадает под регулирование антимонопольного законодательства, устанавливающего запрет на ограничение конкуренции. Таким образом, исключительное право представляет собой некий вид легальной монополии.

    В этой связи становится понятным содержание на первый взгляд противоречивого положения, закрепленного во французском патентном законодательстве. Исключительное право на использование изобретения начинает действовать в этой стране с момента подачи заявки (ст. L. 613.1 Кодекса интеллектуальной собственности). Речь идет именно о положительной функции исключительного права, вступающей в действие с даты подачи заявки. Запретительная функция исключительного права вступает в действие значительно позже, с даты публикации сведений о выдаче патента, когда третьим лицам становится известно о чужой патентной монополии [3].

    Фирменное наименование

    Одним из наиболее актуальных вопросов в области права интеллектуальной собственности остается вопрос о правовой охране фирменных наименований — один из самых сложных и запутанных как в правовой литературе, так и в законодательстве.

    Как уже было упомянуто выше, фирменное наименование относится к объектам промышленной собственности. Правовому регулированию фирменного наименования посвящена ст. 54 ГК РФ. Кроме данной статьи в Гражданском кодексе не так много иных положений, регулирующих фирменное наименование. Согласно п. 4 этой статьи, коммерческие юридические лица должны иметь фирменные наименования. Регистрация фирменного наименования предоставляет исключительное право на его использование. Порядок регистрации и использования фирменных наименований должен определяться отдельным законом или иными правовыми актами.

    Из вышеизложенного следуют два предварительных вывода: разработчики, а затем и законодатель определили фирменное наименование как фирменное наименование юридического лица и придали регистрации фирменного наименование правоустанавливающее значение [4].

    Иными словами, фирменное наименование призвано индивидуализировать юридическое лицо, собственника предприятия, а не само предприятие. Об этом также свидетельствует упоминание фирменного наименования в ряде статей ГК (ст. 69, 82, 87, 95, 96, 107), которые определяют соответственно основные положения о юридических лицах, являющих ся коммерческими организациями — собственниками имущества [5]. Таким образом, очевидно, что фирменное наименование принципиально отличается от товарного знака, индивидуализирующего продукцию или даже предприятие как объект права, а не его субъект.

    Представляет интерес зарубежный опыт, связанный с правовой охраной фирменных наименований. Целесообразно рассмотреть его на примере французской практики, поскольку она была определяющей при составлении текста Парижской конвенции [6].

    Во Франции никогда не существовало особых формальностей, связанных с регистрацией как условием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Такое право приобретается в этой стране путем первого публичного использования фирменного наименования. При этом публичным использованием фирменного наименования не признается регистрация коммерческой организации в Реестре торговли и товариществ, хотя фирменное наименование, используемое этой организацией, упоминается при такой регистрации.

    Далее. Между наименованием юридического лица и фирменным наименованием предприятия, собственником которого является это юридическое лицо, делается принципиальное разграничение. Наименованием юридического лица считается название, которое индивидуализирует юридическое лицо как самостоятельный субъект права, обладающий совокупностью прав и обязанностей. Наименование служит для юридического лица тем же, чем для физического лица его имя, т. е. личным (неимущественным) правом, которое не может быть предметом оборота.

    Фирменное наименование — название, которым физическое или юридическое лицо обозначает предприятие и которое оно использует для идентификации своих отношений с клиентурой. Поэтому фирменное наименование, являясь объектом промышленной собственности, может передаваться, т. е. быть предметом оборота, но только совместно с предприятием, которое оно обозначает. Именно в таком смысле используется понятие «фирменное наименование» (nom commercial, trade name) в тексте ст. 8 Парижской конвенции, а также в законодательстве многих государств.

    Следует особо подчеркнуть, что в большинстве промышленно развитых стран право на фирменное наименование возникает из факта использования этого наименования, а последующая его регистрация в реестре компаний лишь закрепляет ранее возникшее право (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ, Япония).

    Сочетание двух оснований предоставления охраны фирменному наименованию — факта приобретения известности на рынке в процессе использования фирменного наименования и факта его регистрации — характерно, например, для законов Мексики, Перу, Испании. При этом регистрация фирменных наименований имеет факультативный характер — она производится в специальных реестрах в патентных ведомствах на десятилетний срок с возможностью возобновления регистрации на последующие десятилетние периоды. Сведения о регистрации фирменных наименований (воспроизведение регистрируемого обозначения, место расположения предприятия и род его деятельности и др.) публикуются для всеобщего сведения в официальных бюллетенях [7].

    В России субъектами права на фирменное наименование признаются только юридические лица (причем только коммерческие организации). Представляется необходимым (и это соответствует мировой практике) различать наименование и фирменное наименование юридического лица. Первое ассоциируется с личным неимущественным правом и является средством индивидуализации юридического лица в целом как организации, наделенной обособленным имуществом и выступающей в имущественных и личных неимущественных отношениях от своего имени. Второе есть объект промышленной собственности, т. е. имущественного права. Фирменное наименование индивидуализирует юридическое лицо как участника гражданского оборота, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Оно призвано отличать предпринимательскую деятельность одного юридического лица от идентичной или сходной предпринимательской деятельности другого юридического лица.

    Часто наименование и фирменное наименование юридического лица совпадают. Главное здесь то, какую функциональную нагрузку несет то или иное наименование.

    В целом по такому принципу построена ст. 54 ГК, где говорится о наименовании юридического лица и фирменном наименовании юридического лица, являющегося коммерческой организацией.

    Такой подход снимает некоторые противоречия, существующие между отдельными статьями ГК. Речь идет в первую очередь о ст. 132. В ней сказано, что в состав предприятия как имущественного комплекса входят также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания). Термин «предприятие» используется в этой статье как один из объектов гражданских прав. Между тем ГК РФ, определяя разновидности и особенности юридических лиц в качестве субъектов гражданских прав, не называет такой формы, как предприятие (за исключением унитарного предприятия).

    Кроме того, в ст. 1027 предусмотрена возможность выдачи разрешения на использование фирменного наименования в составе комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии. Примечательно, что сторонами по такому договору могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Следовательно, субъектом права на фирменное наименование могут быть не только коммерческие организации, как это указано в п. 4 ст. 54, но и граждане — индивидуальные предприниматели.

    Читайте так же:  ВС рассказал, как восстановить срок исковой давности в трудовом споре. Заявление о восстановлении срока обжалования увольнения

    Представляется, что необходимо внести соответствующие изменения в ряд статей ГК РФ.

    Так, п. 1 ст. 23, где говорится, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, целесообразно дополнить следующими словами: «и использовать фирменное наименование для индивидуализации своей предпринимательской деятельности» [8].

    Товарный знак и его правовая охрана

    Товарный знак выступает объектом интеллектуальной собственности, выполняющим функцию индивидуализации товаров или услуг.

    Защита и организация правовой охраны товарных знаков на сегодняшний день представляют собой довольно актуальную задачу. В этой связи элементарные знания в области охраны товарных знаков будут нелишними для потребителей и непрофессионалов в данной области. Ниже приведем некоторую информацию, касающуюся защиты товарных знаков, которая может представлять интерес для широкого круга читателей.

    Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

    Таким образом, законодательство защищает не только интересы изготовителя товаров от недобросовестной конкуренции, но также интересы потребителя, не допуская возможности маркировки однородных товаров разных изготовите лей тождественными или сходными знаками, что привело бы к дезориентации потребителя.

    В то же время закон не предусматривает запрета на регистрацию разными лицами тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении неоднородных товаров, т. е. таких товаров, в силу собственных различий которых даже при маркировке их тождественными товарными знаками потребитель не будет введен в заблуждение относительно товара или изготовителя.

    По определению, однородный — это «относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый» [9], т. е. выполняющий ту же функцию. Под однородными товарами и услугами следует понимать товары и услуги, относящиеся к одному и тому же роду и виду, не обладающие различительными признаками и создающие у потребителя представление о принадлежности их к одному изготовителю. Родовое понятие является более общим по отношению к видовому, поэтому такие понятия, как осветительное устройство и лампа накаливания или мебель и мебель кухонная относятся друг к другу как категории род — вид. В этой связи важно отметить, что при определении признака однородности/неоднородности товаров в качестве критерия выступает принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия реализации товаров, круг потребителей и другие признаки.

    Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. Например, однородными товарами являются «пальто, платье, блузки, юбки, жакеты, брюки, пиджаки», т. к. все эти товары относятся к одной родовой группе «одежда». Однако неоднородными товарами должны быть признаны «соковыжималки бытовые электрические и неэлектрические», хотя они и относятся к одному виду товаров, но все же имеют ряд существенных различий. Соковыжималка бытовая электрическая представляет собой сложный трудоемкий прибор. Она продается в специальных магазинах бытовой техники или в соответствующих хозяйственных отделах универмагов, тогда как соковыжималка бытовая неэлектрическая — это более простое устройство. Она продается чаще всего в хозяйственных магазинах в отделах мелкой кухонной утвари. Кроме того, эти товары имеют разную стоимость (электрическая соковыжималка является более дорогостоящим товаром, чем неэлектрическая).

    При определении назначения товара следует принимать во внимание область его применения и цель применения. Например, следует признать однородными товарами химические продукты для сельского хозяйства и средства для уничтожения вредителей сельского хозяйства. Данные товары имеют одинаковую область применения (сельское хозяйство) и могут относиться к общей родовой группе (химические товары). В то же время не могут быть признаны однородными сельскохозяйственные машины и сельскохозяйственные ручные инструменты, т. к. эти товары относятся к разным родовым группам. Они отличаются также по своей стоимости, условиям сбыта.

    Однородными товарами являются дезинфицирующие мыла и дезинфицирующие средства для гигиенических целей, т. к. они имеют одинаковую цель применения (дезинфекция) и могут относиться к одной и той же родовой группе (химические товары). Однако аппараты для дезинфекции не могут быть признаны однородными с указанными выше товарами, т. к. относятся к другой родовой группе (приборы, технические устройства).

    Однородными могут быть признаны товары, изготовленные из одного вида материала, хотя и относящиеся к разному роду (виду). Например, следует считать однородными такие товары, как «портсигары и портмоне из благородных металлов», несмотря на принадлежность их к разным видам товаров. Данные товары изготавливаются из одного вида материала — благородного металла (этот материал является очень дорогим, он редко применяется в производстве). Оба вида товара обладают высокой стоимостью и реализуются одинаковым образом (в ювелирных магазинах или ювелирных отделах универмагов).

    В то же время нельзя признать однородными «резиновые шланги и резиновую пляжную обувь». В отличие от благородных металлов резина является дешевым, широко используемым материалом. В данном случае при определении однородности должны учитываться другие признаки (вид товара, цель его применения, условия сбыта товара).

    Одним из вспомогательных признаков однородности товаров являются условия реализации товаров. Так, например, краскам, лакам сопутствуют в торговле средства для чистки, полировки.

    В рамках рассматриваемого признака следует учитывать также каналы реализации изделий. Для изделий, продаваемых через розничную сеть, опасность смешения товарных знаков выше, чем для изделий, распространяемых в соответствии с заключенными договорами. В зависимости от круга потребителей товары разделяются на две группы: товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения. При оценке степени однородности товаров широкого потребления (таких как косметические и гигиенические изделия, продукты питания, домашняя утварь, одежда, обувь, винно-водочные и табачные изделия и т. п.) должен применяться более строгий подход. Покупатели таких товаров часто смешивают обозначения, заявляемые в качестве товарных знаков.

    В отношении товаров производственно-технического назначения опасность смешения может быть меньшей, т. к. эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей-специалистов, которым, как правило, хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. К товарам такого рода относятся станки, сырьевые материалы, приборы, стройматериалы и т. п.

    Различные критерии однородности применяются к товарам в зависимости от того, предназначены ли они для длительного пользования или краткосрочного. При покупке изделий длительного пользования или дорогостоящих, например автомобилей, холодильников, бытовых электроприборов, мебели и т. п., покупатели бывают особенно внимательны и возможность смешения здесь невелика.

    Напротив, в отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых внимание покупателей значительно ослабляется, а риск смешения соответственно увеличивается.

    В соответствии с абзацами 1, 4 ст. 6 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида. Иными словами, правовая охрана таких обозначений не допускается, поскольку они не соответствуют основному требованию, предъявляемому к товарным знакам, — не обладают способностью различать однородные товары разных юридических или физических лиц.

    Кроме того, регистрация в качестве товарного знака подобного обозначения лишила бы многочисленных производителей, не являющихся владельцами данного товарного знака, возможности свободно использовать это обозначение при маркировке соответствующей продукции, в рекламе и т. д.

    Под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, понимается обозначение, которое в результате длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием. Примеры таких обозначений: целлофан, термос, ланолин, вазелин, сахарин, целлулоид, эскалатор, примус, граммофон, магнитофон, линолеум, нейлон и т. п.

    Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

    Сказанное выше можно рассмотреть на примере слова «эскимо»: это слово вызывает в сознании устойчивую ассоциацию с определенным видом мороженого — общеизвестной формы и глазированного шоколадом, поэтому оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для мороженого, т. к. будет прямо указывать на вид товара.

    Справку подготовили Николай Зорин, Юлия Нестерчук

    [1] Белов В. В. Интеллектуальная собственность. М., 1997. С. 11.

    [2] Пиленко А. Право изобретателя (привилегии на изобретения и их защита в русском и международном праве). Т. 1. СПб., 1902. С. 345.

    [3] Белов В. В. Указ. соч. С. 15.

    [4] Еременко В. И. Об интеллектуальной собственности в гражданском кодексе РФ // Законодательство и экономика. 2002. № 5.

    [5] Еременко В. И. Указ. соч.

    [6] Конвенция по охране промышленной собственности. Заключена в г. Париже 20.03.1883. Изменения вносились в 1900, 1911, 1925, 1934, 1958, 1967, 1979 годах. Россия участвует в Конвенции с 1965 года.

    [7] Еременко В. И. Указ. соч.

    [8] Еременко В. И. Указ. соч.

    [9] Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Издательство «Азъ», 1992.

    Понятие интеллектуальной собственности, отличие от других видов собственности

    Право собственности и другие вещные права.

    Собственность — это отношение между различными субъектами гражданского права по поводу материальных предметов, имущества, вещей. В этих отношениях один из субъектов относится к этому имуществу как к своему; для остальных оно является чужим.

    Собственность охватывает два вида отношений:

    отношение лица к вещи как к своей;

    отношение между лицами по поводу этой вещи (по поводу присвоения вещей и нахождения их у некоторых субъектов).

    Собственность как экономическая категория является вечной.

    Право собственности — это система правовых норм, закрепляющих отношения собственности на средства производства и предметы потребления.

    Основным законодательным актом по этим вопросам является ГК РФ, ч. 1, раздел 2 “Право собственности и другие вещные права”, ч. 1 ГК РФ вступила в силу с 1 января 1995 г.

    Вещное право — это право, дающее юридическую власть над вещью.

    Различают следующие виды вещных прав:

    Вещные права лиц, не являющихся собственниками:

    право полного хозяйственного ведения;

    право оперативного управления имуществом;

    право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;

    право пожизненного наследуемого владения земельным участком.

    Собственник имеет в отношении своего имущества следующие три права (правомочия):

    Интеллектуальная собственность означает творения человеческого разума: изобретения, литературные и художественные произведения, символику, названия, изображения и образцы, используемые в торговле.

    Интеллектуальная собственность — это право разрешать использовать изобретение, полезную модель, товарный знак, рисунок, песню, музыкальное или художественное произведение, программу, базу данных и любое другое творение автора.

    Интеллектуальная собственность имеет ряд особенностей, которые отличают ее от вещной собственности:

    1) результаты интеллектуальной деятельности в отличие от объектов вещных прав имеют идеальную природу и являются нематериальными объектами;

    2) результаты интеллектуальной деятельности не подвержены износу, амортизации. Они могут устаревать лишь морально;

    3) право на творческий результат неразрывно связано с личностью его создателя;

    4) права субъектов интеллектуальной собственности ограничены во времени и пространстве;

    5) имеются особенности при осуществлении в отношении объектов интеллектуальной собственности триады полномочий: владение, пользование и распоряжение. К нематериальным объектам неприменимо правомочие владения, так как нельзя физически обладать техническими решениями и образами;

    6) объекты интеллектуальной собственности могут одновременно находиться в пользовании бесчисленного количества лиц.

    Дата добавления: 2015-05-10 ; Просмотров: 4931 ; Нарушение авторских прав? ;

    Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

    Добавить комментарий

    Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.